Практические аспекты договора возмездного оказания услуг юристами



Опубликовано в журнале "Советник юриста" №10 год - 2013


Канцер Ю.А.,
юрист юридической фирмы
Princeps Consulting Group,
г. Волгоград,
аспирант РАНХиГС


Договор возмездного оказания услуг в системе договорных обязательств Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) занимает обособленное место. Такой договор отличается неточным и недостаточным правовым регулированием, что вызывает вопросы в его практическом применении.


Легальное определение договора содержится в п. 1 ст. 779 ГК РФ: по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Услуги могут быть медицинскими, образовательными, аудиторскими, юридическими и др.


К договору применяются общие положения о подряде (ст. 702– 729 ГК РФ) и положения о бытовом подряде (ст. 730–739 ГК РФ), если это не противоречит нормам гл. 39 ГК РФ, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК РФ).


Также следует учитывать, что если заказчиком выступает гражданин, то к отношениям сторон также применяется Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». Указание на это имеется в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».


Некоторые практики полагают, что если юрист нанялся составить (оформить в бумажном виде) исковое заявление, апелляционную жалобу и пр., то в данном случае речь идет о подряде,  т. е. выполняется конкретная работа, предполагающая конечный результат (овеществленный) – иск, жалобу и пр.


Главным признаком, отличающим договор возмездного оказания услуг от договора подряда, является отсутствие результата, отделимого от процесса работы (см., например, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 19.01.2009 по делу № А5310450/2008-С2-28).


Исходя из вывода, который сделал Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 26 декабря 2011 г. по конкретному делу № А26-4001/2011: поскольку предметом договора является деятельность исполнителя, но не ее результат, указанные договоры являются договорами возмездного оказания услуг, правоотношения по которым регулируются положениями гл. 39 ГК РФ. По данному делу исполнитель принял обязательства по содержанию и текущему ремонту общего имущества заказчика, сантехнических систем, системы отопления, обслуживанию электрических сетей, содержанию придомовой территории.


Для юриста, оформляющего договор возмездного оказания услуг по известным причинам, важно понимать, какие условия являются существенными. В данном случае таковыми будут являться условия, определяющие конкретный вид оказываемой услуги (исходя из смысла п. 1 ст. 779 ГК РФ).


В ходе судебных разбирательств необходимо исходить из того, что указанный договор может считаться заключенным, если в нем перечислены определенные действия, которые обязан совершить исполнитель, либо указана определенная деятельность, которую он обязан  осуществить. В том случае, когда предмет договора обозначен указанием на конкретную деятельность, круг возможных действий исполнителя может быть определен на основании предшествующих заключению договора: переговоров и переписки; практики, установившейся во взаимных отношениях сторон; обычаев делового оборота; последующего поведения сторон и т. п. (п. 1


Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.09.1999 № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг»).


Это корреспондирует со ст. 431 ГК РФ, исходя из смысла которой, если в договоре определен вид деятельности исполнителя, но не указаны конкретные действия в рамках данной деятельности, договор может быть признан заключенным при условии, что эти действия можно определить исходя из предшествующих заключению договора переговоров и переписки, практики, установившейся во взаимных отношениях сторон, обычаев делового оборота, последующего поведения сторон и т. п.


Если в договоре не определен объем оказываемых услуг, а именно не указан перечень конкретных действий исполнителя, исходя из которых определяется объем, предмет договора может быть признан несогласованным, а договор – незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ, п. 1 ст. 779 ГК РФ). В этом случае права и обязанности сторон по нему не возникают (ст. 8, 308 ГК РФ). Однако существует другая позиция судов, состоящая в том, что при несогласовании в договоре конкретных действий, которые исполнитель должен совершить в рамках определенной договором деятельности, договор признается заключенным. Для примера: ФАС Уральского округа в постановлении от 17 марта 2010 г. по делу № А50-14201/2009 указал на следующее: «Суды, исследовав и проанализировав условия договора от 30.07.2008 № 2472Р, установили, что сторонами согласована конкретная деятельность исполнителя – лабораторно-инструментальные исследования объекта. Одобрение данных работ заказчиком материалами дела подтверждается. В связи с этим вывод судов о заключенности договора является правильным».


При этом необходимо иметь в виду, что условие о цене оказываемых услуг не является  существенным. При отсутствии в договоре такого условия цена определяется по правилам п. 3 ст. 424 ГК РФ (п. 54 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996).


По конкретному делу (постановление ФАС Поволжского округа от 11.03.2013 по делу № А65-18227/2012) суд кассационной инстанции указал, что наличие сравнимых обстоятельств, позволяющих однозначно определить, какой ценой необходимо руководствоваться, должно быть доказано заинтересованной стороной. Вместе с тем по данному делу истец документально не подтвердил наличия сравнимых обстоятельств, позволяющих определить, какой ценой необходимо руководствоваться при решении спорного вопроса. В итоге кассация передала дело на новое рассмотрение, поскольку нижестоящие суды, удовлетворяя требование по взысканию платы по договору возмездного оказания услуг, не учли, что представленные перевозчиком товарно-транспортные накладные и акты оказания услуг не подписаны заказчиком, доказательства согласования размера платы за перевозку груза отсутствуют.


Спорным вопросом применительно к рассматриваемому договору является его возмездность или безвозмездность. Исходя из п. 3 ст. 423 ГК РФ договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Положения гл. 39 ГК РФ предполагают возмездность договора оказания услуг. Вместе с тем на практике возникает вопрос о возможности заключения безвозмездного договора оказания услуг.


В Определении ВАС РФ от 16 июля 2010 г. № ВАС-9448/10 по делу №А5020807/2009 высшая судебная инстанция указала на следующее: «Согласно пункту 3 статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное. Пунктами 4.1, 4.2 договора от 15 февраля 2008 г. предусмотрено, что договор не налагает на подписавших его сторон какие-либо финансовые обязательства, опубликование в журнале информации о размещении заказов осуществляется издательским домом на безвозмездной основе.


Таким образом, стороны по соглашению установили безвозмездную модель возмездного договора, но при этом такая модель не противоречит правовой природе договора на оказание услуг».


Вместе с тем несогласование обязанности заказчика оплатить оказанные услуги не  свидетельствует о безвозмездности договора. Так, в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 3 июня 2008 г. по делу № А56-14764/2007 указывается: «Договор на вывоз твердых бытовых отходов является договором возмездного оказания услуг и регулируется главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отсутствие непосредственно в договоре указания на обязанность заказчика оплатить оказанные услуги не означает безвозмездность договора, поскольку в силу пункта 3 статьи 423 названного Кодекса договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, содержания или существа договора не вытекает иное».


Условие о сроках оказания услуг как существенное вызывает сомнения.


Для примера: Научно-консультационный совет при ФАС Волго-Вятского округа в ответе на  вопрос 20 Рекомендаций Научно-консультативного совета при ФАС Волго-Вятского округа «О практике применения норм гражданского законодательства» (одобрены Президиумом Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.06.2011 № 2) указал на то, что по смыслу гл. 39 ГК РФ условие о сроке оказания услуг не является существенным для данного вида договоров. Несогласование сторонами такого срока не может служить основанием для признания договора возмездного оказания услуг незаключенным. Существенным условием для такого  договора является только предмет договора. При отсутствии в нем условия о сроке при исполнении договора надлежит руководствоваться правилами ст. 314 ГК РФ.


Аналогичная позиция встречается в следующих судебных актах: Определение ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № ВАС-967/11 по делу № А40-26577/10-134-194, постановление ФАС  Московского округа от 22 декабря 2010 г. по делу № А40-14872/10-19-59, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29 октября 2012 г. по делу № А32-35907/2011 и пр.


О том, что сроки оказания услуг являются существенным условием договора возмездного  оказания услуг говорят следующие суды в судебных актах: постановление ФАС Дальневосточного округа от 22 августа 2011 г. по делу № А16-48/2011, постановление ФАС Уральского округа от 14 декабря 2010 г. по делу № А60-14611/2010-С3, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 2 февраля 2010 г. по делу № А45-15189/2009. Таким образом, арбитражная практика не выработала в данном направлении единообразия.


Отраслевыми документами могут предусматриваться иные существенные условия (Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и др.).


Как было указано выше, действующая арбитражная практика исходит из того, что результатами по итогам оказания юридических услуг могут являться письменные консультации и разъяснения по юридическим вопросам, проекты договоров, иски, заявления, апелляционные, кассационные, надзорные жалобы и другие документы правового характера.


Следовательно, сдачу таких услуг необходимо надлежаще фиксировать для избегания правовых неопределенностей и судебных споров в дальнейшем.


Прием-сдача «результата» выполненных услуг может оформляться актом (см., например: постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.03.2013 по делу № А10-1366/2012, постановление ФАС Уральского округа от 16.05.2013 по делу № А07-10106/2012, постановление ФАС Центрального округа от 08.11.2012 по делу № А35-13063/2011).


В случае если стороны заключили договор, но не подписали акт, то при таких обстоятельствах договор все равно подлежит исполнению, а исполнитель вправе в судебном порядке требовать оплаты.


Так, по конкретному делу исковое требование в части взыскания долга по договору на  консультационно-юридическое обслуживание и взыскания неустойки удовлетворено частично, так как факт оказания данных услуг истцом и факт их неоплаты ответчиком подтверждены материалами дела. Суд кассационной инстанции указал, что отсутствие актов выполненных работ не является основанием для отказа в удовлетворении иска об оплате оказанных истцом ответчику правовых услуг (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.11.2010 по делу № А79-1233/2010).


Бывают обратные случаи, когда стороны не оформили письменный договор,но подписали акт. Акт приема-передачи, не содержащий ссылку на договор, подтверждает оказание услуг по данному договору, если нет доказательств наличия между сторонами иных договорных отношений по оказанию аналогичных услуг (см., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.08.2010 по делу № А56-38965/2009).


Более того, имеется судебная практика, согласно которой оформление не только акта оказанных услуг, но и договора является необязательным при взыскании задолженности, поскольку «результатом оказания юридических услуг является осуществление деятельности, не имеющей овеществленного результата, оплата оказанных услуг не может связываться с наличием или отсутствием подписанного заказчиком акта об оказании услуг» (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.06.2011 по делу № А21-9579/2010). В данном случае суд принимал решение из всей совокупности доказательств (при отсутствии договора): переписка, доводы сторон, выданные доверенности, подписанные исполнителем процессуальные документы, тексты решений судов с указанием фамилий представителей.


Аналогично этому арбитражный суд сделал вывод о том, что при отсутствии заключенного договора на оказание юридических услуг доказательствами их оказания являются выдача заказчиком доверенности и представление в суде интересов заказчика работниками исполнителя (см., например, постановление ФАС Уральского округа от 05.05.2008 по делу № А76-13013/2007-16-555).


Тем не менее основным способом фиксации факта оказания услуг (а также объема и стоимости) является акт. Исходя из анализа практики, можно сделать следующие практические выводы:
– акт приема-передачи должен содержать сведения о виде услуг, их объеме и стоимости (см., например, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24.04.2012 по делу № А33-7310/2011);
– акт приема-передачи услуг должен содержать четкое указание на предметдоговора, а также его реквизиты. Если все же акт не содержит конкретного перечня оказанных исполнителем услуг, то может быть признан надлежащим доказательством факта их оказания, только если он подписан заказчиком без замечаний и с учетом предмета договора возмездного оказания услуг (см., например, постановление ФАС Московского округа от 06.02.2013 по делу № А40-49151/12-159-445);
– в случае если стороны изначально предусмотрели договором правила к оформлению акта приема-передачи, то он должен соответствовать таким требованиям. Иначе суд может оценить его ненадлежащим доказательством оказания услуг (см., например, постановление ФАС Московского округа от 01.04.2010 по делу № А40-80853/09-34-636);
– если акт приема-передачи не составлялся либо он не был принят в качестве доказательства оказания услуг заказчику, исполнитель вправе ссылаться на иные доказательства (см., например, постановление ФАС Центрального округа от 08.06.2011 по делу № А09-3967/2010).


Условие о такой оплате формулируется в договоре как обязанность заказчика ежемесячно вносить одинаковую плату, если в этом месяце заказчик не отказывался от потребления услуг.


Условие об абонентской плате часто содержится в рассматриваемых договорах с неограниченным объемом потребления услуг (связи, телевидения, питания и т. п.), а также в договорах, по которым из установленного перечня услуги оказываются по мере необходимости (юридические, охранные и т. п.). Таким образом, объем оказанных и потребленных услуг не может быть определен сторонами в момент заключения договора и зависит от будущих событий или действий заказчика.


При этом значительная часть судов придерживается точки зрения, согласно которой внесение абонентской платы по договору не зависит от объема фактически оказанных услуг (см., например, Определение ВАС РФ от 04.03.2013 № ВАС-1686/13 по делу № А56-60294/2011, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 02.07.2010 по делу № А27-20970/2009, постановление ФАС Московского округа от 29.12.2010 по делу № А40-11659/10-58-121).


Согласно позиции других судов абонентская плата подлежит внесению исключительно пропорционально фактически оказанным услугам.


Данной точки зрения придерживался Президиум ВАС РФ в более ранних судебных актах. Так, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 14 ноября 2006 г. № 8259/06 по делу № А40-38670/04-63-424 Суд отметил: «…При вынесении обжалуемых судебных актов суды трех инстанций исходили из того, что охранные услуги оказаны по цене, установленной протоколом согласования договорной цены из расчета 5 762 711 рублей 86 копеек в месяц, но не оплачены акционерным обществом «АПРЭО». Проверив обоснованность доводов, изложенных в заявлении, отзыве на него и выступлениях присутствующих в заседании представителей сторон, Президиум считает, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, дело – направлению на новое рассмотрение по следующим основаниям. Между охранным предприятием и акционерным обществом «АПРЭО» заключен договор об оказании охранных услуг от 09.02.2004 № 217/02-04, в соответствии с которым охранное предприятие в период с 17.02.2004 по 09.02.2005 принимает на себя обязательство по охране офисных помещений акционерного общества «АПРЭО», а последнее обязуется перечислять на расчетный счет охранного предприятия денежную сумму, значащуюся в протоколе согласования цены (приложение № 2), не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за оплачиваемым, на протяжении всего срока действия договора. Основанием для проведения взаиморасчетов являются акты выполненных работ. Между тем суды удовлетворили исковое требование, не установив объема фактически оказанных услуг и их действительной стоимости. Судебная защита права осуществляется исходя из принципов разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений. В случае несоблюдения этих принципов суд может отказать недобросовестному лицу в защите права (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации)…»


Такую же позицию можно проследить в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 22 октября 2009 г. по делу № А66-396/2009, постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 20 февраля 2009 г. по делу № А17-2790/2008, постановлении ФАС Северо-Западного округа от 22 октября 2009 г. по делу № А66-396/2009.


Статья 782 ГК РФ сформулирована таким образом, что содержит два условия возможного отказа от договора возмездного оказания услуг:
1) заказчик может отказаться при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов;
2) исполнитель вправе отказаться при условии полного возмещения заказчику убытков.


Последнее условие исключает возможность такого отказа медицинским учреждением  (Определение Конституционного Суда РФ от 06.06.2002 № 115-О «Об отказе в принятии к  рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении Захаровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации»).


Названные условия являются императивными. В договоре возмездного оказания услуг не могутбыть установлены ограничения на право одностороннего отказа от исполнения договора, в том числе штрафные санкции за такой отказ.


Такого мнения придерживается Президиум ВАС РФ, оформленного в Постановлении от 7  сентября 2010 г. № 2715/10 по делу № А64-7196/08-23. По данному делу адвокатское бюро взыскивало со своего клиента неустойку, предусмотренную договором оказания юридических услуг, за отказ заказчика от исполнения договора.


Президиум ВАС РФ указал, что из смысла данной нормы следует, что отказ заказчика от  исполнения договора возможен в любое время: как до начала исполнения услуги, так и в процессе оказания услуги. Поскольку право сторон (как исполнителя, так и заказчика) на односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг императивно установлено ст. 782 ГК РФ, оно не может быть ограничено соглашением сторон.


К аналогичному выводу пришли суды согласно следующим судебным актам: постановление ФАС Московского округа от 19 февраля 2013 г. по делу № А40-60478/12-137-547, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13 сентября 2012 г. по делу № А43-23839/2011, постановление ФАС Дальневосточного округа от 23 октября 2012 г. по делу № А04-6292/2011.


Вместе с тем необходимо иметь в виду, если в договор, содержащий элементы договора возмездного оказания услуг, включено условие о том, что он может быть расторгнут исключительно по решению суда или по письменному соглашению сторон, то заказчик не вправе отказаться от него в одностороннем порядке по правилам ст. 782 ГК РФ (см., например, постановление ФАС Уральского округа от 31.08.2010 по делу № А60-62895/2009-С1).


До момента оплаты задолженности за ранее оказанные услуги имеется возможность  одностороннего отказа от договора в соответствии со ст. 782 ГК РФ.


Такого мнения придерживается ФАС Дальневосточного округа, которое выразил в постановлении от 16 марта 2011 г. по делу № А51-9502/2010.


И напротив, целый ряд «служителей Фемиды» полагает, что представляется более верным, что  отказ заказчика от договора возмездного оказания услуг не связан со временем возмещения последствий, указанных в ст. 782 ГК РФ (см., например, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.05.2011 по делу № А43-23022/2010, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 23.05.2011 по делу № А43-24337/2010).


Необходимо иметь ввиду, что причина одностороннего отказа от договора возмездного оказания услуг, заявленного на основании п. 1 ст. 782 ГК РФ, не имеет юридического значения (см., например, постановление ФАС Поволжского округа от 17.11.2011 по делу № А55-20641/2010, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 29.03.2011 по делу № А43-9341/2010, постановление ФАС Центрального округа от 15.06.2011 по делу № А54-4550/2010-С16).


Относительно формы расторжения договора оказания услуг вопросов, как правило, не возникает.


Отказ от договора следует выполнить в той же форме, в какой он заключался (в большинстве случаев – в письменной). Однако следует учитывать, что, если одна из сторон отказалась от договора в одностороннем порядке, направив соответствующее письмо, но после этого услуги продолжали оказываться и приниматься, договор не считается расторгнутым. Такого мнения придерживается ВАС РФ в Определении от 4 марта 2011 г. № ВАС-1715/11 по делу № А70-3624/2010, а также ФАСы в более ранних судебных актах: постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18 октября 2010 г. по делу № А70-3624/2010, постановление ФАС Поволжского округа от 21 мая 2008 г. по делу № А12-14888/07-С14).


Практикующие юристы применительно к договорам (соглашениям) об оказании юридических услуг (юридической помощи) знают, что обязанность по оплате юридических услуг или размер такой оплаты не может зависеть от принятого судом (иным государственным органом) решения.


Это вытекает из прямого указания высшими судами: Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П, Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29 сентября 1999 г. № 48 «О некоторых вопросах судебной практики, возникающих при рассмотрении споров, связанных с договорами на оказание правовых услуг», Постановление Президиума ВАС РФ от 2 декабря 2003 г. № 11406/03.


Конституционный Суд РФ в названном Постановлении указал, что, определяя исчерпывающим образом такое существенное условие договора, как его предмет, федеральный законодатель не включил в понятие предмета договора возмездного оказания услуг достижение результата, ради которого он заключается. Выделение в качестве предмета данного договора совершения определенных действий или осуществления определенной деятельности обусловлено тем, что даже в рамках одного вида услуг результат, ради которого заключается договор, в каждом конкретном случае не всегда достижим, в том числе в силу объективных причин.


Следовательно, заключая договор возмездного оказания услуг, стороны, будучи свободны в определении цены договора, сроков его исполнения, порядка и размера оплаты, вместе с тем не вправе изменять императивное требование закона о предмете данного договора.


Одним из распространенных видов услуг являются правовые услуги, к которым относятся: предоставление устных и письменных консультаций, составление юридических документов (исковых заявлений, отзывов, апелляционных и кассационных жалоб и т. д.), экспертных заключений, участие в разбирательстве судебных споров и т. д. Соответствующий договор может быть заключен как с адвокатским образованием (ст. 20 и 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), так и с иными субъектами, которые согласно действующему законодательству вправе оказывать возмездные правовые услуги.


Спецификой договора возмездного оказания правовых услуг, в частности, является то, что в соответствии с этим договором «совершение определенных действий или осуществление  определенной деятельности» направлено на отстаивание интересов услуго-получателя в судах и иных государственных (юрисдикционных) органах, обязанных, как правило, принять решение в отношении заявленного требования. Поэтому интересы заказчика, зачастую не ограничиваясь предоставлением собственно правовых услуг исполнителем, заключаются в достижении положительного результата его деятельности (удовлетворение иска, жалобы, получение иного благоприятного решения), что выходит за предмет регулирования по договору.


Поэтому, обусловливая выплату вознаграждения принятием конкретного судебного решения, нужно учитывать, что судебное решение не может выступать ни объектом чьих-либо гражданских прав (ст. 128 ГК РФ), ни предметом какого-либо гражданско-правового договора (ст. 432 ГК РФ).


Для примера: подобным толкованием руководствовался ВАС РФ при принятии Определения от 28 июня 2010 г. № ВАС-8397/10 по делу № А35-4371/2009, которым в передаче дела по иску о признании недействительным договора на оказание юридических услуг для пересмотра в порядке надзора было отказано, так как пункт договора, ставящий выплату вознаграждения за оказанные юридические услуги в зависимость от поступлений денежных средств в результате принудительного взыскания, противоречит закону и является основанием для признания договора ничтожным.


Так, в постановлении ФАС Восточно-Сибирского округа от 20 декабря 2012 г. по делу № А78-5321/2008 сделан вывод на основании анализа ряда фактических и юридических обстоятельств и норм права: «… следовательно, включение в текст договора о возмездном оказании правовых услуг условия о выплате вознаграждения в зависимости от факта принятия положительного для истца решения суда означает введение иного, не предусмотренного законом, предмета договора. Кроме того, в этом случае не учитывается, что по смыслу пункта 1 статьи 423 Гражданского кодекса


Российской Федерации плата по договору за оказание правовых услуг, как и по всякому  возмездному договору, производится за исполнение своих обязанностей…»


Согласно постановлению ФАС Дальневосточного округа от 19 февраля 2013 г. по делу № А51-3114/1999 были частично взысканы судебные расходы, поскольку оплата юридических услуг признана разумной и соответствующей объему оказанных услуг по представлению и защите интересов истца в суде, при этом незаконным признано лишь взыскание расходов, выплаченных представителю истца как «гонорар успеха».


Более глубокий правовой анализ оплаты юридических услуг, разбитой на две части: до вынесения судом решения и после, содержится в постановлении ФАС Московского округа от 22 апреля 2013 г. по делу № А40-35715/10-141-305: «Таким образом, применительно к пункту 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации в настоящем деле исполнение договора должно  быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги.


Следовательно, у заказчика существует гражданско-правовой долг перед исполнителем услуг, а выплаченные ему суммы подлежат взысканию с проигравшей стороны в разумных пределах.


С учетом принципа свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса Российской Федерации) стороны в соглашении определили единое денежное обязательство заказчика по оплате услуг (цену исполнения договора – статья 424 Гражданского кодекса Российской Федерации), но  состоящее из двух составляющих: фиксированного вознаграждения и окончательного вознаграждения.


Таким образом, денежное обязательство заказчика перед исполнителем по оплате услуг в соответствии со статьей 781 Гражданского кодекса Российской Федерации включает совокупно обязательство по оплате фиксированного вознаграждения и по оплате окончательного вознаграждения.


Как следует из материалов дела и установлено судами, заказчик – Компания с ограниченной ответственностью «Арудж Холдингс Лимитед» фактически уплатила исполнителям (адвокатам) полную стоимость услуг, т. е. фиксированное вознаграждение и окончательное вознаграждение.


Данное обстоятельство в соответствии с частью 2 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дает право Компании с ограниченной ответственностью «Арудж Холдингс Лимитед» как истцу, в пользу которого принят судебный акт, требовать взыскания с ООО «Билла» как ответчика расходов на оплату услуг представителя, понесенных как в части фиксированного вознаграждения, так и окончательного вознаграждения.


В части расходов на оплату услуг представителя, приходящихся на окончательное  вознаграждение, размер подлежащих взысканию с ответчика расходов определяется на основании пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации».


Исходя из анализа вышеизложенных судебных актов следует, что в нынешнем судебном толковании результат действий исполнителя должен выражаться в другом (если вообще говорить о результате в таком договоре): письменные консультации и разъяснения по юридическим вопросам; проекты договоров, заявлений, жалоб и других документов правового характера.


Так, стороны в договоре на оказание консультационных и юридических услуг при проведении изыскательских работ на земельном участке предусмотрели зависимость оплаты от достижения результата – получение кадастрового паспорта.


По наступлении этого результата оплата была произведена не в полном объеме, что стало основанием для предъявления иска в арбитражный суд о взыскании задолженности, требования были удовлетворены (постановление ФАС Северо-Западного округа от 11.05.2012 по делу № А56-30144/2011).


Как обойти запрет «обусловленности» оплаты от решения суда?


На наш взгляд, это можно сделать следующим образом.


«Молчаливое» исполнение договора.


В случае если договор, в котором предусматривается зависимость гонорара от решения суда, исполняется добровольно, необходимости оспаривать его нет.


Вышеприведенные толкования свидетельствуют о следующем. Норма о возмездном оказании услуг применительно к юридическим услугам не предполагает удовлетворение требований исполнителя о выплате вознаграждения по договору возмездного оказания услуг, если данное требование обосновывается условием, ставящим размер оплаты услуг в зависимость от решения суда, которое будет принято в будущем.


То есть заинтересованные лица вспоминают о данном разъяснении лишь при принудительном взыскании по договору об оказании юридических услуг.


Стороны заключили «иной» договор.
Указанные разъяснения, запрещающие определять размер гонорара от исходности результата, относятся к договору возмездного оказания юридических услуг (в силу прямого указания в самих судебных толкованиях). Вместе с тем стороны могут «скрыть» такой вид договора «формой» другого договора или заключить непоименованный смешанный договор, который по своей правовой природе содержит элементы различных договоров (оказания услуг, поручения, агентского договора, иных непоименованных договоров).


Это может быть сделано как в силу прямого наименования договора, так и ввиду ссылки в его тексте, что к отношениям сторон применимы конкретные (агентский) или разные виды договоров с указанием статей ГК РФ (см., например, Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 15.06.2012 по делу № А40-8090/12-142-73).


Стороны воспользовались ст. 157 («Сделки, совершенные под условием») ГК РФ.


Гражданским законодательством предусматривается возможность совершения сделки под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.


Таким условием вполне может стать исход рассматриваемого судом дела. Почему бы сторонам не предусмотреть следующее условие в договоре: в случае наступления события в виде принятия по делу решения об удовлетворении иска размер вознаграждения составит…, а в случае наступления события в виде принятия по делу решения об отказе в удовлетворении иска размер вознаграждения составит…


На наш взгляд, это соответствует смыслу ст. 157 ГК РФ. В данном случае стороны не договариваются о пропорциональности удовлетворенных требований и размера гонорара, а просто предполагают наступление возможных событий: принятия разных решений по делу. Относительно их наступления стороны не могут знать с уверенностью изначально.


Вместе с тем есть вероятность следующего вывода суда: «Элемент риска, характерный для сделок с отлагательным условием по смыслу п. 1 ст. 157 ГК РФ, а также для алеаторных сделок (игры, пари), по которым встречное удовлетворение одной из сторон ставится в зависимость от обстоятельств, не зависящих от действий сторон по договору, противоречит существу договора возмездного оказания услуг (ст. 779 ГК РФ), предмет которого должен включать обязанность заказчика по оплате услуг» (постановление ФАС Московского округа от 11.05.2006 по делу № А40-33020/05-60-294).


Подводя итоги вышеизложенному, следует сказать: договор возмездного оказания услуг, часто применяемый в современной жизни, по охвату сфер является одним из самых масштабных. Такой договор используется всеми юристами при оказании юридических услуг. Поэтому важно четко представлять основные проблемные моменты в его использовании, чтобы юрист, оказывая правовую помощь, сам не попал в спорную ситуацию.

24.07.2018

Также по этой теме:


Список просмотренных товаров пуст
Список сравниваемых товаров пуст
Список избранного пуст
Ваша корзина пуста